Время совершения преступления

Время совершения преступления

Новая редакция Ст. 9 УК РФ

1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

2. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

Комментарий к Статье 9 УК РФ

1. Глава 2 УК РФ посвящена регулированию важных вопросов действия уголовного закона во времени и пространстве.

Пространство и время — всеобщие формы бытия материи, ее важнейшие атрибуты. В настоящей главе, однако, эти термины употреблены в более узком, специальном значении.

2. Действие уголовного закона во времени основывается на таком важном положении, как применение к деянию закона, соответствующего времени его совершения. Время действия уголовного закона и время совершения преступления должны по общему правилу совпадать при решении вопроса о применении закона. Исключения из этого общего правила предусмотрены в ст. 10.

3. Действовавшим во время совершения деяния является закон, принятый в установленном порядке и вступивший в силу на момент окончания этого общественно опасного деяния. В случае, когда начало преступного деяния приходится на время действия прежнего закона, а окончание — на время после вступления в силу нового закона, применяется новый уголовный закон.

Действие во времени определенного уголовного закона связано с вступлением его в юридическую силу и моментом ее утраты. При этом следует иметь в виду закрепленные в ч. 3 ст. 15 Конституции предписания: «Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения». Таким образом, время вступления закона в юридическую силу связано не только с его принятием компетентным законодательным органом, но и с его опубликованием.

3.1. Официальной публикацией уголовного закона считается первая публикация его полного текста в «Российской газете», «Парламентской газете» или Собрании законодательства Российской Федерации.

5. Уголовный закон утрачивает силу со дня его отмены (замены новым законом), истечения срока, на который он был принят, или прекращения обстоятельств, при наличии которых законодатель допустил его применение (например, с даты прекращения действия чрезвычайного или военного положения).

6. В случае применения отсылочной или бланкетной диспозиции уголовно-правовой нормы следует проверить время действия того законодательного и (или) другого правового акта, который необходим для того, чтобы сконструировать состав преступления.

7. Под совершением преступления следует подразумевать как оконченные, так и неоконченные составы преступлений (в последнем случае — покушение на преступление или приготовление к нему).

8. Временем совершения преступления признается день совершения запрещенного уголовным законом деяния (действия или бездействия). Временем совершения преступления, объективная сторона состава которого включает несколько действий, является день совершения последнего из них.

8.1. Время совершения длящихся и продолжаемых преступлений определено и в ныне действующем Постановлении 23-го Пленума ВС СССР от 04.03.1929.

Длящееся преступление — это деяние, сопряженное с последующим относительно длительным невыполнением лицом обязанностей, от исполнения которых оно уклонялось, несмотря на угрозу уголовного наказания. Они характеризуются непрерывным осуществлением определенного уголовно наказуемого поведения (например, побег из-под стражи, злостное уклонение от уплаты алиментов, дезертирство). Длящееся преступление начинается с момента совершения преступного действия (бездействия) и заканчивается вследствие действия самого преступника, направленного к прекращению преступления (например, явки с повинной), или наступления событий, препятствующих совершению преступления (задержание преступника и пр.).

Временем совершения продолжаемого преступления, т.е. складывающегося из ряда идентичных преступных деяний, направленных на достижение общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление (к примеру, истязание), является день осуществления последнего действия (бездействия) из числа этих преступных деяний.

9. В соответствии с ч. 2 коммент. статьи УО наступает по закону, действовавшему во время нарушения уголовно-правового запрета, независимо от времени наступления последствий. Данная норма особенно значима в ситуации, когда существует значительный временной разрыв между совершением преступления и наступившими последствиями. К примеру, в случае нарушения правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве или эксплуатации объектов атомной энергетики, повлекшего по неосторожности смерть человека, радиоактивное заражение окружающей среды или иные тяжкие последствия, ответственность за это деяние должна наступить по закону, действовавшему во время самого нарушения (ст. 215).

Другой комментарий к Ст. 9 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. Действующим является уголовный закон, вступивший в силу в установленном порядке, если не истек срок его действия либо он не отменен и не изменен другим законом.

2. Законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней после дня их подписания Президентом РФ. Официальным опубликованием считается первая публикация полного текста закона в «Парламентской газете», «Российской газете» или «Собрании законодательства Российской Федерации».

3. По общему правилу федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории России по истечении десяти дней после дня их официального опубликования. Однако самим законом может быть установлен другой порядок вступления его в силу.

4. Согласно ч. 2 ст. 9 УК РФ временем совершения преступления (соотносительно с которым устанавливается применимый уголовный закон) следует считать время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. Это положение является универсальным, поскольку не все составы преступления включают в себя в качестве обязательного признака наступление последствий (подобный признак отсутствует в формальных и усеченных составах).

5. К длящимся и продолжаемым преступлениям следует применять закон, действовавший в момент их фактического окончания. Окончанием длящегося преступления могут служить следующие основания: воля самого виновного (явка с повинной); действия правоохранительных органов (задержание лица); иные обстоятельства, исключающие правовую обязанность действовать определенным образом (смерть нетрудоспособного родителя). В продолжаемом преступлении фактическим окончанием признается момент совершения последнего из совокупности тождественных деяний.

6. При совершении преступления в соучастии к каждому соучастнику применяется закон, действовавший в момент выполнения им своих функций.

Время совершения преступления

Согласно ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время совершения преступления. Данное положение требует рассмотрения вопроса о времени совершения преступления. На первый взгляд, вопрос о времени совершения преступления не нуждается в особых комментариях. Однако это замечание справедливо только тогда, когда совершается простое преступление. Действительно, трудно себе представить, чтобы такое преступление, как квартирная или карманная кража, совершалось в период действия двух законов — нового и старого.

Однако большинство совершаемых преступлений носят сложный характер, имеют временную протяженность, исчисляемую иногда не только месяцами, но и годами. При такой ситуации вопрос о времени совершения различных категорий преступлений приобретает определенную сложность:

1) в формальных составах преступления временем совершения преступления считается время исполнения общественно опасного деяния;

2) в материальных составах преступления временем совершения преступления является время совершения общественно опасного деяния (действия или бездействия), независимо от времени наступления преступных последствий. Длительное время этот вопрос — о времени совершения материальных составов преступлений — в теории уголовного права и судебной практике был спорным.

В частности, высказывалась точка зрения, что время совершения преступлений с материальным составом связано со временем наступления преступных последствий, ибо именно их наступление считается юридическим окончанием преступления. Однако действующий УК РФ (ч. 2 ст. 9) законодательно определил время совершения преступления как время совершения деяния;

3) в усеченных составах время совершения преступления определяется временем выполнения той стадии неоконченного преступления, на которую законодатель перенес момент окончания преступления, т.е. стадией приготовления или покушения;

4) временем совершения длящихся преступлений следует считать время исполнения общественно опасного деяния (действия или бездействия), с которых начинается последующее длительное невыполнение обязанностей, возложенных на виновного под угрозой уголовного преследования, независимо от того, когда будет прекращено данное преступное состояние;

5) время совершения продолжаемых преступлений связано со временем выполнения последнего из числа нескольких тождественных деяний, объединенных единым умыслом;

6) если преступление совершено в соучастии, то для каждого из соучастников действует закон времени исполнения им своей юридической роли. Впрочем, по данному вопросу существует и другая точка зрения, согласно которой время совершения преступления в соучастии связывается со временем выполнения преступления исполнителем, ибо это главная фигура в институте соучастия и именно его поведение определяет ответственность остальных соучастников.

Законодатель не высказал однозначно свою позицию по вопросу о времени совершения преступления в соучастии, потому обе указанные позиции имеют право на существование. Авторам настоящей работы наиболее предпочтительной кажется первая;

7) при неоконченном преступлении (если преступление было прервано на стадии приготовления или покушения) временем совершения следует считать время пресечения или прекращения преступления по причинам, не зависящим от воли виновного.

Обобщенно говоря, временем совершения преступления следует считать время окончания или прекращения (пресечения) преступной деятельности.

Платонова Т. А.

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.2. ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Платонова Татьяна Анатольевна, аспирант кафедры уголовного права. Место учебы: Российская академия правосудия

Аннотация: Рассматриваются подходы к пониманию

времени совершения преступления в теории уголовного права; формулируется вывод о необходимости разграничении понятий «время совершения преступления» и «момент окончания преступления»; отмечается соответствие законодательного определения времени совершения преступления принципу субъективного вменения.

Ключевые слова: время совершения преступления, время совершения общественно опасного деяния, момент совершения преступления.

THE TIME OF CRIME COMMISSION: THE PROBLEMS OF DECISIONS

Keywords: the time of crime commission, the time of socially-dangerous act commission, the moment of crime consummation.

Проблема действия уголовного закона во времени является актуальной и практически значимой. Несмотря на кажущуюся простоту, она всегда широко обсуждалась в уголовно-правовой доктрине. При этом одной из спорных тем всегда выступало определение времени совершения преступления.

В Конституции РФ закреплено: «Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением». Статья 9 Уголовного кодекса Российской Федерации указывает: «Преступность и наказуемость деяния определяется законом, действующим во времени совершения этого деяния. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий».

Таково законодательное закрепление времени совершения преступления согласно Уголовному кодексу Российской Федерации. Однако в юридической литературе оно воспринимается весьма неоднозначно. А. Н. Игнатов, в частности, отмечает, что «в так называемых материальных составах преступлений последствия включаются в число обязательных признаков состава. Таким образом, в случае когда последствия предусмотренные уголовным законом еще не наступили, оснований ответственности еще нет, а преступление уже признается совершенным, и следовательно, за оконченное преступление, например, убийство,

должен применяться закон, действовавший в момент совершения действия (посылка со спорами сибирской язвы или взрывчаткой), а не закон действующий в момент взрыва или гибели человека, заразившегося смертоносной инфекцией, если за время прошедшее с

момента действия до наступления вредного

последствия, изменился уголовный закон» .

С наступлением последствий связывают время совершения преступления многие другие правоведы. Так, М. Мельников пишет, что положение ст. 9 Уголовного кодекса «в некоторой степени противоречит ст. 8 УК РФ, в которой указывается, что основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления. В материальных составах преступления последствия являются необходимым признаком, и поэтому совершение общественно опасных действий, еще не повлекших последствий, может рассматриваться в данном случае только как покушение на преступление. Получается, что уголовная ответственность за оконченное преступление может наступать и тогда, когда для этого нет предусмотренных Уголовным кодексом

оснований»2. Данное положение сочетается с утверждением Н. Д. Дурманова: «Если же состав преступления включает в качестве признака объективной стороны деяния наступления

общественно опасных последствий, то преступление надо считать совершенным тогда, когда эти последствия наступили»3. Однако при этом Н. Д. Дурманов добавлял, что в тех случаях, когда лицо при неосторожных деяниях не предвидело наступления общественно опасных последствий и потому было лишено возможности их предвидеть до вступления в силу нового закона, а также когда предотвращение последствий было объективно невозможно, следует определять ответственность по ранее действовавшему менее суровому закону. Схожее суждение можно встретить у Я. М. Брайнина, считавшего, что временем совершения преступления является время совершения преступного действия или бездействия, однако добавлявшего, что это «положение является правильным, за исключением случаев, когда виновный сохраняет господство над развитием событий и может предотвратить

наступление вредных последствий» .

Иного мнения придерживаются М. И. Блум и А. А. Тилле, которые пишут: «В преступлениях, где

результат отдален во времени от вызвавшего его преступного деяния, временем совершения преступления будет время совершения самого деяния, образующего объективную сторону конкретного преступления»5.

А. И. Бойцов, рассматривая вопрос об определении времени совершения преступления, пишет, что признание временем совершения момент наступления

1 Игнатов А. О Действии уголовного закона во времени// Уголовное право — 2002. — № 1. — С.14

2 Мельников М. Действие закона во времени по новому Уголовному кодексу России// Человек: преступление и наказание.

— 1998. — №2.- С.37

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

3 Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. — С.261

4 Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение. М.: Юрид.лит.

— 1967. — С.136

5 Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона — М.: Юрид. лит. -1965. — С.48

Бизнес в законе

3’2013

последствий игнорирует субъективное основание ответственности, безоговорочное следование такой позиции неизбежно ставит перед выбором принесения в жертву субъективной стороны в пользу объективного вменения6.

Положение Уголовного кодекса о том, что временем совершения преступления является время совершения действия, отвечает требованиям принципа субъективного вменения. Субъективное отношение лица к своим поступкам связано с законом, существовавшим во время совершения действия (бездействия). Это в равной мере относится и к неосторожным преступлениям, так как общественная опасность лица проявляется и в том случае, если оно хотя и не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий, но при необходимой внимательности и

предусмотрительности должно было и могло их предвидеть.

Определение временем совершения преступления момента совершения действия, а не последствия, отличается универсальностью. Не все составы преступления включают в себя в качестве обязательного признака наступление последствий. Подобный признак отсутствует в формальных составах, объективная сторона которых заключается лишь в совершении действий или бездействии, в усеченных составах, момент окончания в которых перенесен на более раннюю, чем наступление последствий, стадию. При этом ни одно преступление невозможно без совершения определенных действий или без факта бездействия, на которые законом и отнесено время совершения преступления.

Соглашаясь с вышеизложенной точкой зрения, хотелось бы еще раз отметить, что и в случае, когда лицо знало и желало наступления последствий, оно должно также и осознавать общественную опасность этих последствий. Многие авторы, рассматривая данный вопрос, расплывчато представляют грань между понятиями: основание уголовной

ответственности, время совершения преступления и момент окончания преступления. Хотя все эти категории находятся в тесной взаимосвязи, их нельзя признать тождественными. Так «время совершения преступления» имеет более глубокое правоприменительное значение, обозначая временной промежуток являющийся основой для правовой оценки деяния и никаким образом не указывая на то, что преступление окончено именно в момент совершения деяния. Не вполне справедлива и позиция авторов утверждающих, что положения ч.2 ст.9 УК РФ находятся в явном противоречии со ст. 8 Уголовного Кодекса РФ. Исходя из указания, содержащегося в ч.2 ст.9 Уголовного кодекса, о том, что временем совершения преступления является время совершения общественно опасного деяния было бы ошибочным делать вывод, что и основанием уголовной ответственности является совершение именно общественно опасного деяния. Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, а преступность и наказуемость деяния определяется по моменту совершения деяния.

6 Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и пространстве — СПб.: Изд-во СПбГУ. — 1995. -С.67

На наш взгляд, законодатель столь неукоснительно, несмотря на многочисленные предложения, не изменяет закрепленное определение времени совершения преступления именно из-за верного выбора в пользу принципа субъективного вменения, положенного в основу уголовного законодательства.

Список литературы:

1. Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона — М., 1965.

— 362 с.

2. Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и пространстве — СПб., 1995. — 124 с.

3. Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение. М., 1967. — 240 с.

4. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. — М., 1967. -319 с.

5. Игнатов А. О Действии уголовного закона во времени// Уголовное право 2002. № 1. С.14-15

6. Мельников М. Действие закона во времени по новому Уголовному кодексу России// Человек: преступление и наказание 1998. №2 С.37-39

Reference list:

1. Blym M.I., Tille A.A. Retrospective law — M.,1965. — 362p.

2. Boytsov A.I. The activity of the crime law at the time and the expansion — St. Petersburg, 1995.- 124p.

3. Braynin Ya.M. The crime law and its application. — M., 1967.

— 240p.

4. Durmanov N.D. The Soviet crime law. — M., 1967. — 319p.

5. Ignatov A. About the activity of the crime law// the criminal law 2002. №1. p. 14-15

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

РЕЦЕНЗИЯ

на статью Платоновой Т. А. «Время совершения преступления: проблемы определения».

Статья Платоновой Т. А. посвящена актуальной теме, имеющей важное теоретическое и практическое значение. Время совершения преступления представляет собой принципиальное уголовно-правовое понятие, от верного определения которого зависит множественный ряд важных правовых решений. А потому любой опыт научного осмысления этого понятия должен приветствоваться.

Представленная работа содержит обстоятельный анализ различных точек зрения ученых-юристов по поводу

определения времени совершения преступления. На основе исследования научной литературы, позиций

Конституционного Суда РФ и правоприменительной практики автором справедливо обращается внимание на несколько значимых позиций темы, в том числе на необходимость разграничения понятий «время совершения преступления» и «момент окончания преступления». В качестве общего вывода в работе констатируется соответствие законодательного определения времени совершения преступления принципу субъективного вменения.

Содержание статьи соответствует заявленному автором названию. Работа выполнена самостоятельно и на должном

научно-теоретическом уровне. Грамотность и культура

цитирования высокие.

Научная статья Платоновой Т. А. «Время совершение преступления: проблемы определения» подготовлена в

соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду научных работ, и может быть рекомендована к опубликованию.

заведующий кафедрой уголовного права Российской академии правосудия, доктор юридических наук, профессор

Ю. Е. Пудовочкин

1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.
2. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

Комментарий к статье 9 Уголовного Кодекса РФ

В ст. 9 УК РФ закреплено общее принципиальное положение, свойственное уголовному праву России, а также принятое уголовно-правовыми системами современных демократических правовых государств о том, что правовая оценка деяния должна осуществляться в соответствии с тем законом, который действовал на момент его совершения.

Такой подход к решению вопроса о действии уголовного закона во времени обусловлен принципами справедливости и гуманизма. Прежде всего в этом отношении следует отметить, что уголовный закон подлежит опубликованию, и в этой связи граждане могут и должны знать, какие уголовно-правовые запреты им установлены и какова ответственность за нарушение этих запретов. Поэтому, если гражданином совершено деяние, за которое не была установлена уголовная ответственность, на момент совершения деяния оно не являлось общественно опасным и основание для наступления уголовной ответственности отсутствует. Применение нового закона, установившего ответственность за такое деяние, противоречило бы основным постулатам уголовного права, поскольку на момент совершения преступления лицо не могло знать о последующем принятии указанного закона и не осознавало общественную опасность своего деяния, что свидетельствует об отсутствии в его действиях состава преступления. Применение к ранее совершенным деяниям закона, усиливающего ответственность, противоречило бы принципу справедливости, так как своевременное принятие решения по уголовному делу гарантировало бы виновному применение более мягкого закона, действовавшего на момент совершения преступления.

Рассматриваемые позиции уголовного закона являются исходными из конституционного положения о том, что никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением (ч. 2 ст. 54 Конституции РФ).

Поскольку и преступность, и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, правильное применение уголовно-правовых норм обусловлено необходимостью верного установления времени совершения преступления.

Согласно ч. 2 ст. 9 УК РФ временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

Из приведенного положения закона следует, что основополагающим фактором определения времени совершения преступления является период совершения деяния. Если деяние совершено в период действия старого уголовного закона, должен применяться именно он, если нового — то положения нового закона. Данный подход не вызывает затруднений в тех случаях, когда начало совершения действия (бездействия) и момент его завершения приходятся на период действия какого-то одного закона. А если начало действия (бездействия) осуществлено в период действия старого закона, а завершено в период действия нового? Особенно это относится к продолжаемым и длящимся преступлениям. Каким образом в таких случаях определяется время совершения преступления? Думается, что, если объективная сторона состава преступления (хотя бы частично) выполнялась в период действия нового уголовного закона, например, длящееся преступление продолжает выполняться и после вступления в силу нового уголовного закона, или хотя бы один акт продолжаемого преступления совершен в это же время, временем совершения преступления следует считать время действия нового закона и применять его положения.

По действующему законодательству время наступления последствий деяния, в том числе и являющихся необходимым признаком состава преступления, не имеет значения для определения времени совершения преступления. Поэтому в случаях, когда деяние (действие или бездействие) совершается в период действия старого закона, а последствия наступают в период действия нового, следует считать, что преступление совершено во время действия старого уголовного закона.

Вместе с тем следует отметить, что положение о том, что временем совершения преступления является только время совершения действия (бездействия), с нашей точки зрения, находится в некотором противоречии с положением ст. 8 УК РФ о том, что основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Иными словами, в ст. 8 УК РФ установлено основание уголовной ответственности за оконченное преступление. При этом, как известно в УК РФ, составы преступлений конструируются как формальные и как материальные. Применительно к первым все признаки состава преступления будут иметь место при совершении деяния (действия или бездействия). Наличие же всех признаков материальных составов преступлений связано с наличием общественно опасных последствий. Более того, ряд составов преступлений сконструирован таким образом, что отсутствие последствий влияет не только на стадию совершения преступления, но и на само наличие уголовно противоправного деяния. К примеру, при наличии последствий, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 264 «Нарушение правил движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ, деяние расценивается как преступление, а отсутствие этих последствий влечет за собой признание этого же деяния административным правонарушением. В этой связи может иметь место положение, когда в соответствии со ст. 9 УК РФ преступление совершено и определено время его совершения, а оснований для уголовной ответственности нет, поскольку отсутствуют все признаки соответствующего состава преступления. Поэтому следует признать, что применительно к материальным составам законодательное указание об определении времени совершения преступления находится в некотором противоречии с позицией закона об основании уголовной ответственности и требуется корректировка ст. ст. 8 и 9 УК РФ.

Частью 1 ст. 9 УК РФ устанавливается, что преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения преступления. Но действие всех законов, в том числе и уголовного, ограничено во времени. Поэтому возникает необходимость установления времени (периода) действия уголовного закона. Это время определяется исходя из трех позиций: времени вступления уголовного закона в силу, времени прекращения его действия и обратной силы уголовного закона.

Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Данное конституционное положение говорит о том, что обязательным фактором вступления закона в силу является его официальное опубликование. Но этот фактор не единственный. Вступление закона в силу связано также с процедурой его принятия и установления конкретного времени вступления в силу. Перечисленные вопросы регулируются Федеральным законом от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» <1>.

———————————
<1> СЗ РФ. 1994. N 8. Ст. 801.

В соответствии со ст. 2 названного Федерального закона датой принятия федерального закона считается день принятия его Государственной Думой в окончательной редакции. Однако это не означает, что федеральный закон, во-первых, принят окончательно и, во-вторых, вступил в действие. Первое обстоятельство обусловлено тем, что в соответствии со ст. ст. 105, 107 Конституции РФ принятые Государственной Думой федеральные законы передаются на рассмотрение Совета Федерации, который вправе его отклонить, а одобренные направляются Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования в течение 14 дней. Но Президент РФ также вправе отклонить принятый федеральный закон. Лишь после прохождения всех необходимых процедур закон фактически будет являться принятым. Так, УК РФ был принят Государственной Думой 24 мая 1996 г., одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., а подписан Президентом РФ 13 июня 1996 г. Но и принятие закона не означает моментального введения его в действие. Сначала он должен быть опубликован.

Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней после дня их подписания Президентом Российской Федерации. Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете» или Собрании законодательства Российской Федерации.

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу. Таким образом, время вступления закона в силу определяется или исходя из времени его опубликования, или исходя из времени, установленного в самом законе или ином законе, определяющем время вступления закона в силу. Например, ст. 2 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 72-ФЗ «О внесении изменений в статьи 169 и 171 Уголовного кодекса Российской Федерации» <1> было установлено, что он вступает в силу с 1 июля 2002 года. А дата введения в действие УК РФ (1 января 1997 г.) была установлена отдельным Федеральным законом от 13 июня 1996 г. N 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» <2>. Временной промежуток между принятием закона и введением его в действие устанавливается для того, чтобы и правоприменители, и граждане могли ознакомиться с содержанием закона, а первые и принять меры, которые необходимы для его реализации.

———————————
<1> СЗ РФ. 2002. N 26. Ст. 2518.
<2> СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2955.

Прекращение действия уголовного закона может иметь место при наличии одного из следующих обстоятельств: 1) истечение срока действия, если таковой был установлен; 2) отмена закона; 3) замена закона новым; 4) отпадение особых условий и обстоятельств, с которыми было связано принятие закона.

Прекращение действия уголовного закона связано с наличием прямого указания об этом. Так, введение в действие УК РФ было обусловлено признанием утратившим силу УК РСФСР и всех законов и иных нормативных правовых актов, принятых в период с 27 октября 1960 г. до 1 января 1997 г., в части внесения изменений и дополнений в УК РСФСР.

Другой комментарий к статье 9 УК РФ

1. Действующим является уголовный закон, вступивший в силу в установленном порядке, если не истек срок его действия либо он не отменен и не изменен другим законом.

2. Порядок вступления в силу закона определяется Указом Президента РФ от 5 апреля 1994 г. N 662 «О порядке опубликования и вступления в силу Федеральных законов» <1> и Федеральным законом от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» <2>. В соответствии с названным Законом датой принятия федерального закона считается день принятия его Государственной Думой в окончательной редакции. Датой принятия Уголовного кодекса является 24 мая 1996 г., когда Государственная Дума приняла его в последнем чтении.

———————————
<1> РГ. 1994. 6 апр.
<2> СЗ РФ. 1994. N 8. Ст. 801.

3. В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ законы подлежат официальному опубликованию, неопубликованные законы не применяются.

По общему правилу законы вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после дня их официального опубликования. Однако самим законодателем может быть установлен другой порядок вступления их в силу (например, дата вступления определяется в законе о порядке введения закона в силу; в самом законе содержится указание, что он начинает действовать с момента его опубликования; вступает в силу при наличии определенных условий).

4. Утрата уголовным законом своей юридической силы означает, что он прекращает свое действие и его нормы не применяются к тем преступным деяниям, которые совершены после утраты законом своей силы.

Уголовный закон теряет силу в случае:

— отмены законодателем;

— изменения условий и обстоятельств, в связи с которыми был принят;

— замены новым законом;

— истечения указанных в нем сроков;

— признания Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ.

5. Согласно ч. 2 ст. 9 временем совершения преступления следует считать время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. Это положение является универсальным, поскольку не все составы преступления включают в себя в качестве обязательного признака наступление последствий. Вместе с тем независимо от конструкции состава каждое преступление совершается в форме действия или бездействия, на которые законом и отнесено время совершения преступления.

Спорным в уголовно-правовой теории является вопрос о том, какой момент времени следует считать моментом совершения преступления. По этому поводу имеются следующие точки зрения:

Моментом совершения преступления является момент совершения общественно опасного действия или бездействия.

Временем совершения преступления является время наступления общественно опасных последствий.

В случае, когда после совершения действия виновный сохраняет контроль над развитием событий и может предотвратить последствия — момент наступления последствий, в остальных случаях — момент совершения действия.

Временем совершения преступления признаётся время совершения преступного деяния, однако если виновный желал наступления последствий в другое время, временем совершения преступления признаётся время наступления последствий.

Особенности при определении момента совершения преступления имеются в продолжаемых преступлениях (состоящих из ряда тождественных действий) и длящихся преступлениях (суть которых заключается в длительном невыполнении лицом возложенной на него юридической обязанности). Обычно время совершения этих преступлений определяется в продолжаемых преступлениях — по моменту совершения последнего из действий или пресечения преступления, в длящихся — по моменту добровольного или принудительного прекращения преступления (по моменту фактического окончания преступления). Некоторыми учёными предлагается исходить при определении времени совершения таких преступлений из момента их юридического окончания — времени, когда в деянии виновного уже будут присутствовать все признаки состава преступления, которое он замыслил совершить.

В современных системах уголовного права момент совершения преступления обычно связывается с моментом совершения деяния. Это связывается с тем, что именно в этот момент окончательно формируется субъективное отношение виновного к своим поступкам, которое в соответствии с принципом субъективного вменения является необходимой предпосылкой уголовной ответственности.

Не имеет единственного решения также вопрос о времени совершения преступления соучастниками: организатором, подстрекателем, пособником. Согласно одной точке зрения, момент совершения преступления исполнителем и этими соучастниками совпадает. Согласно другой, в расчёт надлежит принимать только действия самого соучастника, а момент совершения преступления исполнителем роли не играет.

В законодательстве различных государств мира может быть принята одна из изложенных выше точек зрения.

10. Обратная сила закона.

Статья 10. Обратная сила уголовного закона *10)

1. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

2. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом.

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА — распространение закона со дня его вступления в силу на те случаи и обстоятельства, которые имели место до его вступления в силу. Принцип права «закон обратной силы не имеет» относится к числу неопровержимых положений (юридических аксиом) юридической теории и практики, сформировавшегося в ходе длительной эволюции права и воспринятого в качестве международно-правового стандарта всеми современными правовыми системами (ст. 54 Конституции РФ).

По общему правилу, нормативный правовой акт не распространяется на отношения, возникающие до его вступления в силу. Лишь в отдельных случаях под действие нормативных правовых актов подпадают отношения, возникшие до вступления их в силу.

Распространение действия закона на общественные отношения, возникшие до его издания, является исключением из общего правила. В юридической практике обратное действие закона может иметь место в двух случаях:

1) в силу прямого указания закона. При этом обратное действие закона всегда специально оговаривается в этом законе либо в акте (постановлении) о введении его в действие (например, ст. 10 УК РФ).;

2) если уголовный закон устраняет или смягчает наказание. Юридическое содержание данного принципа сформулировано в ст. 54 Конституции РФ: а) закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет; б) никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Это означает следующее: если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон. Это конституционное положение нашло отражение в новейшем законодательстве. В частности, ст. 10 УК РФ сформулированный принцип обратной силы уголовного закона означает, что закон, устраняющий преступность и наказуемость деяния, смягчающий наказание или иным улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на деяния, совершенные до вступления такого закона в силу.

При этом по действующему уголовному законодательству, законом, устраняющим преступность и наказуемость деяния, считается закон, объявляющий о декриминализации этого деяния, т.е. об исключении его их УК и соответственно об отмене уголовной ответственности и наказания за его совершение. Законом, смягчающим наказание, является закон, по которому максимальный и (или) минимальный пределы того или иного вила наказания ниже, чем ранее действовавшего закона, либо закон, установивший альтернативную санкцию, позволяющую назначить более мягкое наказание.

Положение об обратной силе нового, более мягкого или устраняющего преступность деяния уголовного закона распространяется также на лиц уже осужденных и отбывающих наказание по старому, более строгому закону. В этом случае, если новый закон устраняет преступность деяния, то производство по делу прекращается в любой стадии, в т.ч. и на стадии предварительного следствия. Если новый закон смягчает наказание, то при определении наказания суд должен руководствоваться этим законом.

11. Толкование закона, виды толкования.

Толкование необходимо для уяснения сути норм общей и особенной части УК

По субъектам толкования:

Ø официальное:

o нормативное – государственная обязательность, общий характер, возможность неоднократного применения, но при этом не ведёт к созданию новых норм права:

§ аутентичное (ГД)

§ легальное – специально уполномоченный орган ВС РФ, КС РФ

o казуальное — индивидуальный характер, однократное использование применительно к конкретному делу. Даётся компетентным органом по поводу рассмотрения конкретного дела

Ø неофициальное:

o доктринальное — представители науки, как в отношении конкретных дел, так и в порядке обобщения судебной практики

o профессиональное – лица, работающие в соответствующих органах

o обыденное – обычный гражданин, не имеет правового значения, но показывает уровень правовой культуры в обществе

По приёмам толкования:

v грамматическое – грамматический анализ текста на основе правил грамматики, синтаксиса

v систематическое – сопоставление различных норм или частей нормы

v историческое – сопоставление ныне действующих норм с нормами уголовного законодательства прошлого

v специально-юридическое – уяснение юридических терминов и конструкций (состав преступления)

v телеологическое – уяснение цели принятия именно такой нормы

v логическое – исследование текста путём применения правил и законов формальной логики

По объёму:

ü буквальное – в полном соответствии с его текстом, совпадение содержания и смысла нормы

ü ограничительное – закону придаётся более узкий, более ограниченный смысл, чем это буквально определено в тексте

ü расширительное (распространительное) – закону придаётся более широкий смысл, чем вытекает из буквального текста ст. 150

12. Понятие и признаки преступления. Разграничение преступлений и иных правонарушений.

Статья 14. Понятие преступления

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности (часть в редакции, введенной в действие с 27 июня 1998 года Федеральным законом от 25 июня 1998 года N 92-ФЗ- см. предыдущую редакцию).

!!! Ч. 1 ст. 14 УК: Преступлением признаётся виновно совершённое общественно-опасное деяние, запрещённое УК под угрозой наказания.

Признаки:

1)деяние, то есть выраженный в форме действия или бездействия акт поведения человека, протекающий под контролем его сознания и воли. Деяние совершается только человеком:

a. действия – это активное поведение человека, под которым понимается не только телодвижение или совокупность телодвижений, но и словесные высказывания, включая различного рода угрозы
Границы действия: в умышленных преступлениях начальным моментом действия является телодвижение, направленное на преступное посягательство. В неосторожных преступлениях началом преступных действий считается тот момент, когда возникла угроза причинения вреда или уже начал причиняться вред объекту. Эта особенность обусловлена тем, что УК признаёт неосторожные деяния преступными лишь в связи с созданием угрозы причинения вреда или непосредственно с причинением вреда.
Конечный момент деяния определяется наступлением преступного результата в преступлениях с материальным составом и выполнением последнего акта телодвижений, совокупность которых образует действие в целом формальных составов

b. бездействие – это пассивное поведение, которое состоит из невыполнения лежащей на лице обязанности действовать определённым образом при наличии к тому реальной возможности. Бездействие может выражаться как в единичном отказе от выполнения своих обязанностей, так и при систематическом неисполнении (халатность ст. 293)
условия для привлечения к УО за бездействие:
*доказать, что на лице лежали обязанности действовать определённым образом
*лицо имело реальную возможность в сложившейся ситуации выполнить свои обязанности

c. смешанная форма – содержит элементы и активного и пассивного поведения (действие не доводится до конца либо действие доводится до конца, но ненадлежащим образом)

2)общественная опасность – важнейший признак преступления, который выступает в качестве основной (материальной) предпосылки для уголовно-правового запрета. Общественная опасность определяется качественными и количественными показателями. Качественная характеристика общественной опасности — это характер, количественная – это степень.
Характер общественной опасности – это проявления вредности преступления. Характер зависит:
* от конкретных общественных отношений
* от содержания причинённого вреда (материальный, физический, моральный)
* от особенностей способа посягательства (насильственное, с применением оружия)
* от вида вины (умысел или неосторожность)
* от содержания умысла, мотивов и целей преступления (корыстные, личная неприязнь, низменные мотивы и др.)
Степень – это выражение сравнительной опасности деяний одного и того же характера. Степень определяется:
* величиной ущерба
* характером вины (заранее спланировано, спонтанное и др.)
* временем и местом совершения преступления

3)уголовная противоправность – предполагает наличие деяния, которое нарушает конкретную норму УК. Этот признак выступает в качестве юридической формы отражения общественной опасности

4)виновность — предполагает определённое психическое отношение лица к своему деянию и его последствиям. Этот признак является производным от уголовной противоправности и присутствует тогда, когда в наличии будет особое психическое отношение лица к совершённому им общественно-опасному деянию и возможным последствиям в форме умысла или неосторожности

5)наказуемость – возможность назначить за общественно-опасное деяние соответствующее ему наказание. Его сущность заключается в том, что в УК нет такого преступления, за которое не было бы предусмотрено наказание, но в то же время, этот признак выступает не в виде неизбежности наступления неблагоприятных последствий, а в виде реальной угрозы их наступления

Категории преступлений:

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК, подразделяются на следующие категории:

Преступления небольшой тяжести — это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 2 лет лишения свободы.

Преступления средней тяжести — это:

— умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 5 лет лишения свободы;

— неосторожные деяния с максимальным наказанием за их совершение более 2 лет лишения свободы.

Тяжкие преступления — умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 10 лет лишения свободы.

Особо тяжкие преступления — умышленные деяния, за совершение которых в УК предусмотрено лишение свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание.(ст.15)

  1. Разграничение преступлений и иных правонарушений.

Преступление – это наиболее опасный вид правонарушений.

Главное отличие преступления от иных правонарушений заключается в различной степени общественной опасности. Общественная опасность – свойство (признак) всех правонарушений, но количественная характеристика этого свойства не одинакова. Более высокая степень общественной опасности, отличающая преступление от иных правонарушений, может определяться различными обстоятельствами:

  1. Характер наступивших последствий совершенного деяния –Так, нарушение правил охраны труда, не повлекшее вредных последствий или повлекшее причинение легкого вреда здоровью человека, является дисциплинарным или административным проступком, а то же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий или средней тяжести вред здоровью, образует состав преступления (Ст. 143 КУ РФ). Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, является преступлением только при условии, что это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организация либо охраняемых законом интересов общества или государства (ст. 286 КК РФ). А при отсутствии указанных последствий то же деяние является дисциплинарным проступком.
  2. Мотив и цели совершения деяния –Например, регистрация заведомо незаконных сделок с землёй квалифицируется как преступление, предусмотренное ст. 170 УК РФ, только в случаях, когда это деяние совершено должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности. В противном случае те же действия предоставляют дисциплинарный проступок.
  3. Форма вины –Так, при умышленной форме вины причинение легкого вреда здоровью образует преступление(ст.115 УК РФ), а в случае причинения такого же вреда по неосторожности ответственность примирителя может иметь только гражданско-правовой характер (ст. 1058 ГКРФ)
  4. Систематическое совершении –Например, преступлением признается вовлечение несовершеннолетнего только в систематическое употребление спиртных напитков (ст.151 УК РФ), а однократное доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения представляет административное правонарушение.

Таким, образом, различие в степени общественной опасности – основной признак, по которому преступление отграничивается от других (не уголовных) правонарушений. Он определяет социальную природу каждого вида правонарушений.

Однако между преступлением и другими правонарушениями имеются и другие различия, производные от основного: по характеру противоправности и по юридическим последствиям.

По характеру противоправности:

  1. Преступление –деяние уголовно-противоправное: оно предусмотрено только уголовным законом, в котором содержится описание всех правонарушений, отнесенных к разряду преступных. Правонарушения, не являющимися преступлениями, предусматриваются СК, ГК, ТК, КоАП, ведомственными дисциплинарными уставами, а также множеством подзаконных нормативных актов. Поэтому любое их этих правонарушений характеризуется не уголовной противоправностью.

Отличие преступления от иных правонарушений по их юридическим последствиям заключается в том, что только преступление влечет за собой такие специфические последствия, как уголовное наказание и судимость.

1. Наказаниекак акт применения уголовного закона – самая строгая их мер принуждения, применяемых к лицам. Виновным в совершении правонарушений, и единственная мера, процессуальной формой применения которой является обвинительный приговор суда. Санкции за другие правонарушения существенно менее строги, а применяются они различными уполномоченными на это государственными органами и должностными лицами, действующими не от имени государства (как суд), а от своего имени.

2. Судимостьспецифическое правовое последствие отбывания наказания, назначенного за совершение преступления. Оно указывает на то, что лицо уже наказывалось за совершение преступления и влечет для осужденного ряд неблагоприятных уголовно-правовых и обще социальных последствий в течение установленного законом срока, продолжительность которого зависит от тяжести совершенного преступления. Ни одно другое правонарушение не влечет за собой судимости, хотя наложение дисциплинарного или административного взыскания ухудшает положения правонарушителя при повторении соответствующего правонарушения.

1 Отношения регулируются разными НПА;2-Степенью общественной опасности (только преступления посягает на жизнь человека)3-Наказание (за преступление устанавливается наказание в виде лешения свободы или пожизненного л.с.) ;4- последствие уголовной ответственности — наступление судимости!

13. Понятие и виды единичного преступления.

Простое единое преступление –совершение одного преступного деяния, совершенного с одной формой вины, образующего один состав преступления и квалифицируемого по одной статье УК. Например, убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст.107 УК), или причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности (ст.118)

Сложное единое преступление – образует один состав преступления и квалифицируется по одной статье УК, но его объективная сторон характеризуется сложным содержанием относительно. Например, количества совершаемых деяний, наличием дополнительных преступных последствий.

Виды сложных единых преступлений:

  1. Продолжаемое преступление – такое, которое складывается из ряда тождественных деяний, направленных к одной цели и объединенных единым умыслом. Например, лицо, работающее на сборке телевизоров, выносит с завода детали, чтобы собрать и реализовать телевизор. Его действия, пресеченные на той стадии, когда он успел вынести детали на небольшую сумму, должны рассматриваться не как малозначительное деяние, а как покушение на кражу (ч.3. ст.30 и ч.1. ст.158 УК)
  2. Длящееся – это действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного преследования. Примеры: незаконное хранение оружия (ст.222), уклонение от отбывания лишения свободы (ст.314), уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы (ст.328). Это преступление совершается в течение более или менее продолжительного времени. Длящееся преступление характеризуется непрерывным осуществлением состава определенного преступления.
  3. Составное– оно слагается из двух или нескольких действий каждое из которых в отдельности само по себе предусмотрено в качестве самостоятельного преступления. Например. Разбой определяется в УК как нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ч.1. ст. 162). Данный состав предполагает как бы объединение двух преступных деяний – попытки открытого похищения имущества (грабежа) и причинение насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего. И первое, и второе деяние образуют самостоятельные составы преступлений.
  4. Преступление с альтернативными действиями (бездействие)– совершение любого из названных в диспозиции статьи Особенной части УК деяния образует оконченный состав преступления. Например. В соответствии с ч.1 ст. 220 УК преступлением является незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разрушение радиоактивных материалов. Для наличия состава данного преступления безразлично, совершил ли виновный одно, два из указанных деяний, или даже все перечисленные деяния.

Преступление, характеризующееся наличием дополнительных тяжких последствий. Например, ч.4.ст. 111УК предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, если это повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Такое преступление состоит как бы их двух самостоятельных деяний: умышленного приченения тяжкого вреда здоровью (ч.1,2 или3 ст. 111УК) и причинения по неосторожности смерти потерпевшего (ст.109)

14. Понятие множественности преступлений. Совокупность как форма множественности.

Множественностью преступлений признается совершение одним лицом не менее двух преступлений, каждое из которых сохраняет свое уголовно-правовое значение.

Множественность преступлений оказывает влияние на решение вопросов об освобождении от уголовной ответственности и назначении наказания.

В действующем УК в зависимости от структуры деяний закреплены две формы множественности:

— совокупность преступлений (ст. 17);

— рецидив преступлений (ст. 18).

1. Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено.

Существует 2 вида совокупности:

А)Реальная совокупность –каждое преступление совершается самостоятельным действием или бездействием. Например, лицо совершило сначала насильственный грабеж чужого имущества, а затем акт вандализма. Между этими преступлениями есть промежуток времени. Нет реальной совокупности, если в отношении первого преступления, напрмер истек срок давности.

Б) Идеальная совокупность, то есть совершение одного действия (бездействие), содержащего признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК. Например, лицо с целью причинения смерти потерпевшему подожгло дом, в котором тот находился и который погиб в огне. Совершено одно деяние которое образует 2 самостоятельные преступления.

При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье (части статьи) УК.

Совокупность преступлений отличается от конкуренции норм, означающей регулирование одного и того же отношения двумя или более нормами (общей и специальной), когда применению подлежит только одна (специальная).

15. Понятие множественности преступлений. Рецидив как форма множественности.

Множественностью преступлений признается совершение одним лицом не менее двух преступлений, каждое из которых сохраняет свое уголовно-правовое значение.

Множественность преступлений оказывает влияние на решение вопросов об освобождении от уголовной ответственности и назначении наказания.

В действующем УК в зависимости от структуры деяний закреплены две формы множественности:

— совокупность преступлений (ст. 17);

— рецидив преступлений (ст. 18).

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

Вид рецидива зависит от категории преступлений, количества судимостей, осуждения к лишению свободы.

1. Простой рецидив – совершение любого умышленного преступления лицом, имеющим судимость за любе раннее совершенные умышленные преступления.

2. Рецидив признается опасным:

— при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо 2 или более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы;

— при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.

3. Рецидив преступлений признается особо опасным:

— при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо 2 раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы;

— при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно 2 раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление.

При признании рецидива преступлений не учитываются:

— судимости за умышленные преступления небольшой тяжести;

— судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет;

— судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы;

— судимости, снятые или погашенные в установленном порядке.

При установлении рецидива преступлений их стадии (оконченное или неоконченное) и виды соучастия (исполнитель, организатор, пособник, подстрекатель) значения не имеют.

Значение рецидива преступлений в том, что он влечет более строгое наказание. Рецидив относится к отягчающим наказание обстоятельствам.

В литературе имеются и другие классификации рецидива: общий и специальный, однократный и многократный, пенитенциарный и т.д.

16. Категория (классификация) преступлений, её значение для уголовного закона.

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК, подразделяются на следующие категории:

Преступления небольшой тяжести — это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 2 лет лишения свободы.

Преступления средней тяжести — это:

— умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 5 лет лишения свободы;

— неосторожные деяния с максимальным наказанием за их совершение более 2 лет лишения свободы.

Тяжкие преступления — умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 10 лет лишения свободы.

Особо тяжкие преступления — умышленные деяния, за совершение которых в УК предусмотрено лишение свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание.(ст.15)

Значение. Установленная в УК РФ категоризация преступлений имеет важное значение, ибо должна учитываться как при квалификации преступлений, так и при назначении наказания. Категоризация преступлений учитывается при:

ü установлении опасного и особо опасного рецидива (ст. 18);

ü приготовлении к преступлению (ст. 30);

ü назначении смертной казни (ст. 59);

ü назначении наказаний при совокупности преступлений (ст. 69) и по совокупности приговоров (ст. 70);

ü освобождении от уголовной ответственности (ст. 75-78) и т.д.

17. Понятие состава преступления. Элементы и признаки его характеризующие.

Состав преступления- это совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление.

Признаки состава преступления — это обобщенные, юридически значимые свойства (черты, особенности, качество) преступлений определенного вида.

Признаки состава преступления делятся на:

— объективные и субъективные;

— обязательные и факультативные.

Признаки, относящиеся к объекту и объективной стороне, называют объективными, а признаки, относящиеся к субъекту и субъективной стороне, — субъективными.

Обязательными (основными) признаками состава преступления следует считать признаки, которые присутствуют во всех без исключения составах:

— общественные отношения (интересы, блага);

— общественно опасное деяние (действие или бездействие);

— вина (умысел или неосторожность);

— возраст, с которого наступает уголовная ответственность (16 лет, а в отдельных случаях 14 лет);

— вменяемость.

Все остальные признаки состава преступления называются дополнительными (факультативными) признаками:

— предмет преступления;

— общественно опасное последствие;

— причинно-следственная связь между деянием и его последствием;

— время, обстановка, место, способ, орудия и средства совершения преступления, мотив и цель, а также специальные признаки субъекта преступления (специальный субъект).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *